Основания наследования

Базовые нормы гражданского законодательства в области наследования, регулирующие порядок наследования, состав наследственного имущества и т.п. подробно регламентированы частью 3 Гражданского кодекса РФ.

Статьи по теме
Искать по теме

Особенности наследования в РФ

Основания наследования

Основания наследования – юридические факты, опосредующие возникновение наследственных правоотношений после смерти лица.

К ним закон относит следующие:

  • завещание – документ с наследственными распоряжениями умершего на случай своей смерти;
  • нормы закона, которые начинают действовать при отсутствии или недействительности завещания.

Соответственно приоритетное значение имеет наследование по завещанию.

В ранее действовавшем законодательстве на первом месте было наследование по закону, а затем – наследование по завещанию.

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Так, наследование по закону будет иметь место в следующих случаях:

  • если наследодатель не составил завещания;
  • если завещание было составлено, но признано полностью недействительным в судебном порядке;
  • если завещание было составлено, но признано недействительным в отдельной части;
  • если наследодатель завещал только часть наследства (например, завещано только движимое имущество, а недвижимое будет унаследовано по закону);
  • если наследник по завещанию отказался от наследства;
  • если наследник по завещанию не принял наследство;
  • если наследник по завещанию умер раньше завещателя;
  • если наследник по завещанию – юридическое лицо, которое было ликвидировано.

Приоритетным основанием наследования в РФ является завещание. Согласно ст. 1118 ГК РФ "... завещание – это распоряжение имуществом на случай смерти". Если оценивать завещание с точки зрения понятия сделки, содержащегося в ст. 153 ГК РФ, то завещание – это действие гражданина, направленное на установление, изменение или прекращение прав и обязанностей у других лиц после смерти волеизьявителя.

Не допустимо совершение завещания через представителя, а также составление завещания двумя и более лицами (ст. 1118 ГК РФ).

Особо стоит коснуться проблемы необходимости и правомерности наделения завещательной правоспособностью частично дееспособных граждан. Законодательный запрет на совершение завещания лицами в возрасте от 14 до 18 лет в некоторой степени ограничивает права, предоставленные несовершеннолетним ст. 26 ГК РФ, т. к. составление завещания – специфическая форма распоряжения имуществом. На наш взгляд, допустима завещательная дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет в отношении денежных средств и имущества, источником приобретения которых явился их заработок, стипендия, а также гонорары автора изобретения или рационализаторского предложения, иные авторские вознаграждения. Но эту способность необходимо ограничить следующими случаями:

  • отсутствие у несовершеннолетнего наследников по закону;
  • признание наследников несовершеннолетнего по закону не имеющими права наследовать;
  • отстранение наследников несовершеннолетнего по закону от наследства как недостойных (ст. 1117 ГК РФ).

Наследование по завещанию, совершенному лицами в возрасте от 14 до 18 лет, должно иметь место только в случаях, когда при отсутствии завещания наследство становиться выморочным имуществом. Данное правило станет логическим продолжением наметившейся в законодательстве тенденции "устранения" государства от наследования. Кроме того, необходимо установление порядка, согласно которому, такие завещания должны аннулироваться при становлении несовершеннолетнего волеизъявителя полностью дееспособным, если последний в течение месяца со дня совершеннолетия (вступления в брак, эмансипации) не воспользуется возможностью совершить завещание в одной из предусмотренных законом форм.

Завещатель не обязан сообщать кому – либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда.

Для обеспечения реализации права на определение порядка, последовательности, условий и объемов преемства наследодателю законом предоставлена возможность использования широкого спектра особых завещательных распоряжений.

Право завещателя подназначить наследника

Роль статьи 1121 ГК РФ

Данное особое завещательное распоряжение наследодателя в теории наследственного права именуется субституцией.

Перечень возможных оснований призвания к наследству подназначенного наследника сформулирован как исчерпывающий. Однако завещатель вправе сформулировать распоряжение о субституции, избрав одно, несколько или все из названных оснований.

При этом подназначение наследника не может использоваться в качестве инструмента определения и дальнейшей юридической судьбы принятого наследственного имущества. Сказанное означает, что условие о так называемой "фидеикомиссарной" субституции (определение в завещании лица, к которому должно перейти наследственное имущество после смерти принявшего наследство наследника) должно признаваться судом недействительным в силу противоречия принципам и общему смыслу норм наследственного права, сущности права собственности.

В то же время возможность наделения лица правом пользования наследственным имуществом, в том числе пожизненным, с последующей передачей данного имущества наследнику по закону или по завещанию, существует и представляет собой вариант реализации наследодателем права на использование иного особого распоряжения – завещательного отказа (легата) – ст. 1137 ГК РФ. Последний представляет собой возложение завещателем на одного или нескольких наследников обязанности имущественного характера за счет наследства в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать ее исполнения. Отказополучатель не является наследником в части преемства предмета легата, даже если последний должен быть передан ему в собственность. Отказополучателю в завещании может быть подназначен другой отказополучатель.

Право на получение завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Данный срок необходимо признать пресекательным: его истечение является основанием для отказа в удовлетворении требований об исполнении легата.

Завещательный отказ подлежит исполнению наследником в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества, определяемой после возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, расходов на охрану наследства и управление им, а также после удовлетворения права на обязательную долю и за вычетом приходящихся на наследника долгов наследодателя. В случае возложения завещательного отказа на нескольких наследников, такие наследники, принявшие наследство, становятся солидарными должниками перед кредитором. Право на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося после смерти отказополучателя.

В случае возложения на наследника обязанности предоставить отказополучателю на период жизни последнего или на иной срок право пользования входящим в наследство жилым помещением или его определенной частью, получатель легата пользуется данным жилым помещением наравне с его собственником. В частности, если в завещании не указаны иные условия пользования жилым помещением, отказополучатели, проживающие в жилом помещении, предоставленном по завещательному отказу, несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования таким жилым помещением.

Еще одним особым завещательным распоряжением наследодателя является завещательное возложение: завещатель может возложить на одного или нескольких наследников, на исполнителя завещания обязанность совершить действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ). Исполнение возложения имущественного характера регламентируется нормами о легате. Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять за ними необходимый надзор и уход.

Обязанность исполнить завещательный отказ или возложение следует судьбе доли наследства, причитавшейся наследнику, на которого завещателем первоначально была возложена эта обязанность.

К особым завещательным распоряжениям наследодателя можно также отнести назначение исполнителя завещания – душеприказчика (ст. 1134–1135 ГК РФ).

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расходов. Завещанием может быть предусмотрена выплата вознаграждения душеприказчику за счет наследства. При отсутствии распоряжения завещателя о назначении душеприказчика исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию.

Обобщив сказанное, следует отметить, что принцип свободы завещания находит реализацию в легальном предоставлении завещателю множества юридических возможностей формирования и формулирования его последней воли, в наделении его правом предусмотреть различные варианты развития событий и в зависимости от них по – разному определить порядок наследственного правопреемства.

Виды завещания

Виды завещания

Завещатель вправе отменить завещание в любое время, не обозначая причин отмены и не испрашивая на это согласия кого бы то ни было. Формой отмены может быть совершение распоряжения об отмене завещания или составление нового завещания, включающего прямые указания об отмене прежнего завещания либо положения, противоречащие содержанию первоначального завещания или исключающие его.

Если содержание последующего завещания включает распоряжения, объем и состав которых равен либо превышает объем и состав распоряжений первоначального завещания, прежнее завещание считается отмененным. В случае отмены наследодателем в дальнейшем и последующего завещания, юридическая сила прежнего не восстанавливается. В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Статья 1132 ГК РФ предоставляет заинтересованным лицам право обратиться в суд, к нотариусу или к душеприказчику с просьбой об истолковании завещания. Толкующий завещание субъект, в первую очередь, обязан исходить из буквального смысла слов и выражений, содержащихся в тексте сделки. При толковании правовых терминов применяется их значение, данное законодателем в соответствующих правовых актах. При невозможности установить подлинный смысл, опираясь лишь на буквальную нагрузку, необходимо провести сопоставительный анализ толкуемого слова или выражения с иными положениями сделки либо со всем завещанием в целом. Закон не предоставляет нотариусу права использовать для выяснения истинной воли завещателя другие, кроме завещания, документы, например, письма завещателя, его дневники и т. п. Представляется, что в случае судебного толкования завещания комплекс используемых средств может быть шире названных: возможно использование не только свидетельских показаний, но и любых других предусмотренных гражданским процессуальным законодательством средств доказывания с соблюдением требований относимости и допустимости.

При толковании завещания допустимо применение по аналогии ст. 431 ГК РФ, посвященной толкованию договора, и в случае невозможности определения содержания завещания с использованием правил ст. 1132 ГК РФ должна быть выяснена действительная воля наследодателя с учетом преследуемых им целей и приняты во внимание все предшествующие совершению сделки обстоятельства и последующее поведение завещателя. При этом толкование завещания является факультативной стадией процесса реализации выраженной в сделке воли наследодателя.

Таким образом, действующее законодательство наделяет завещателя возможностью самостоятельно определить приоритетные порядок и условия наследственного правопреемства посредством совершения завещания. Использование завещателем при формулировании своей воли особых завещательных распоряжений и различных форм завещания позволяет учесть конкретные жизненные обстоятельства, условия совершения сделки, вид наследственного имущества и т. д.

Недействительность завещания

Статья 166 ГК РФ выделяет сделки ничтожные (недействительные в силу закона) и оспоримые (недействительные в силу признания их таковыми судом). Порочное завещание также может быть ничтожным либо оспоримым (ст. 1131 ГК РФ). Оспаривание завещания до открытия наследства не допускается.

Недействительность завещания предполагает отсутствие или несоответствие нормативным установлениям условий действительности данной сделки. Завещание как сделка действительно при условии его совершения дееспособным лицом, воля которого формировалась свободно и соответствует волеизъявлению, с соблюдением предусмотренных законом и названных выше требований к форме завещания и законности его содержания. Правовая дефектность того или иного условия влечет недействительность завещания, которая, следовательно, может быть обусловлена пороками содержания, пороками в субъектном составе, пороками воли или волеизъявления либо пороками формы. Основания недействительности завещания могут быть общими и специальными. Первые применимы к различным сделкам. Специальные основания – это предусмотренные законом и обусловленные сущностью и спецификой завещания как сделки обстоятельства, влекущие его недействительность.

Специфика пороков в субъектном составе как оснований ничтожности завещания обусловлена односторонним характером данной сделки. Субъектом данной сделки является только завещатель.

В силу закона недействительны завещания, при совершении которых не соблюдены правила о письменной форме данной сделки и ее удостоверении (п. 1 ст. 1124 ГК РФ). Отсутствие удостоверения завещания нотариусом влечет его ничтожность в силу общего правила (ст. 165 ГК РФ). Специальная норма ст. 1124 ГК РФ не дублирует общее правило, а предъявляет к совершению завещания дополнительные более строгие требования: ничтожность является следствием не только игнорирования требования о необходимости нотариального удостоверения сделки, но и следствием отступления завещателем, нотариусом, иными лицами, участвующими в направленных на совершение завещания действиях, от установленного порядка удостоверения. Аналогичны последствия нарушения правил о письменной форме завещания. Причем, применительно к закрытому завещанию и завещанию, совершенному в чрезвычайных обстоятельствах, предусмотрены еще более строгие требования: установлен запрет на использование завещателем технических средств и помощи рукоприкладчика. Нарушение названных правил влечет ничтожность завещания в силу ч. 2 ст. 1126 ГК РФ либо ч. 1 ст. 1124 ГК РФ. Факт собственноручного написания и подписания завещания может быть подтвержден либо опровергнут выводами почерковедческой экспертизы.

Однако несоблюдение правил о письменной форме завещания и его удостоверении как специальное основание ничтожности применяется с оговоркой: не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя (п. 3 ст. 1131 ГК РФ).

Кроме того, завещание ничтожно во всех случаях несоответствия его закону или иным правовым актам, если не предусмотрена его оспоримость или иные правовые последствия (ст. 168 ГК РФ). В частности, в силу закона не имеет юридической силы завещание, содержащее распоряжения на случай смерти нескольких лиц, завещание, совершенное через представителя и др.

На круг оснований оспоримости завещания влияние также оказывает его односторонняя и сугубо личная природа: многие общие основания оспоримости сделки не применимы к завещанию.

Широко распространено оспаривание завещаний в связи с тем, что лицо, формально являвшееся дееспособным, в момент совершения сделки находилось в состоянии, не позволяющем ему адекватно воспринимать происходящее, оценивать сущность и возможные последствия своих действий, руководить своим поведением и т. д. (ст. 177 ГК РФ).

Также возможно оспорить завещание в силу ст. 178 ГК РФ, т. к. может иметь место существенное заблуждение завещателя относительно природы самого завещания либо природы особых завещательных распоряжений наследодателя. Кроме того, не исключено обращение в суд с иском о недействительности завещания по причине его совершения завещателем под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ).

Часть 3 ст. 1124 ГК РФ установлено специальное основание оспоримости завещания: завещание может быть признано судом недействительным в связи с несоответствием подписавшего завещание рукоприкладчика либо свидетелей, присутствовавших при совершении действий, предполагающих их обязательное участие, предъявляемым к ним требованиям.

Необходимо отметить, что предмет иска может быть ограничен требованием об установлении недействительности только части завещания, если допустимо предположение, что завещание могло быть совершено и без включения в его содержание этой части. Например, ничтожна часть завещания, определяющая преемство в правах и обязанностях, которые надень открытия наследства завещателю не принадлежали. В то же время, нельзя признать недействительность условия относительно самого перехода не принадлежащего наследодателю имущества, оставив в силе предусмотренные в отношении данного имущества завещательный отказ или возложение. Сказанное означает, что закон говорит о невозможности установления недействительности одного или нескольких включенных в завещание распоряжений, находящихся в тесной содержательной логической связи с другими распоряжениями, без установления недействительности последних.

Лица, которые могут быть свидетелями и рукоприказчиками

Лица, которые могут быть свидетелями и рукоприказчиками

Однако, на наш взгляд, недействительность части завещания может быть обусловлена только пороками содержания сделки. Единовременно составленное завещание может быть недействительным исключительно в полном объеме в случаях наличия пороков формы, воли либо пороков в субъекте сделки.

В законодательстве содержится запрет на обращение в суд с требованием о недействительности завещания до смерти наследодателя (п. 2 ст. 1131 ГК РФ). Последний при жизни вправе в любое время отменить составленное им завещание, изменить его, заменить новым, в силу чего отпадает необходимость обращения волеизьявителя в суд с требованием о недействительности данной сделки. После открытия наследства завещание приобретает исключительную силу в определении дальнейшей судьбы прав и обязанностей завещателя и заинтересованные лица вправе поставить перед судом вопрос о соответствии данной сделки требованиям закона.

Необходимо отметить, что дела о недействительности завещания, оспоримого или ничтожного, в любом случае подлежат рассмотрению и разрешению в рамках искового производства. Однако применительно к ничтожным завещаниям у заинтересованного лица имеется процессуальная возможность обращения в суд с требованием об установлении факта – основания ничтожности в рамках особого производства. Выбор последнего варианта предпочтителен и обоснован в случае, если ничтожное завещание не начало исполняться

Истцом по делу о недействительности завещания может быть лицо, чей материально правовой статус зависит от квалификации этого завещания как действительного или недействительного. К заинтересованным лицам можно отнести: лиц, упомянутых в завещании, а также любых лиц, которые стали бы участниками наследственных отношений при отсутствии данного волеизъявления завещателя на случай смерти (наследники, подлежащие призванию к наследованию по закону или по другому действительному завещанию, отказополучатели, субъекты завещательного возложения и др.). Ответчиком по делу о недействительности завещания является лицо, обладающее возможностью совершить или совершившее действия, направленные на реализацию завещания, ничтожного либо оспоримого, по мнению истца (наследник по данному завещанию).

Обязательным по делам рассматриваемой категории является участие в процессе лица, удостоверившего завещание. Нотариус (иное должностное лицо) должен быть привлечен в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании другого, действительного завещания.

Итак, завещание при наличии названных в законе пороков может быть ничтожным или оспоримым. На круг оснований недействительности завещания определяющее влияние оказывает особая правовая природа данной сделки.

В качестве альтернативы наследованию по завещанию выступает второе основание наследования – наследование по закону

Наследование по закону осуществляется исключительно в следующих случаях:

  • завещание отсутствует;
  • завещание не содержит распоряжений относительно какой-либо части наследственного имущества;
  • завещание является недействительным и отсутствует прежнее завещание, юридическая сила которого подлежит восстановлению;
  • наследник реализует свое право на обязательную долю в наследстве;
  • никто из наследников по завещанию не принял наследство либо не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК РФ), либо все наследники по завещанию умерли до открытия наследства или одновременно с завещателем, либо все наследники по завещанию отказались от наследства.

Легальным критерием определения круга наследников по закону является семейно – родственное начало. Отнесение лица к числу наследников по закону может быть обусловлено одним из следующих юридических фактов: родство, усыновление, брак, предусмотренные законом отношения свойства; нахождение на иждивении.

Круг наследников по закону определен, исходя из предполагаемых интересов самого наследодателя: законодатель признает наибольшую вероятность желания наследодателя оставить нажитое им имущество именно членам своей семьи, родственникам. При этом действующее законодательство существенно расширило перечень наследников по закону за счет достаточно дальних родственников, что еще раз свидетельствует о развитии института частной собственности и стремлении минимизировать случаи наследования государством выморочного имущества.

Помимо круга наследников законом установлен порядок их призвания к наследованию – очередность, обусловленная степенью родства. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Вступление в наследство хотя бы одного наследника из состава предшествующих очередей исключает призвание к наследованию наследников всех последующих очередей.

Обстоятельства призвания к наследству наследников следующей очереди

Обстоятельства призвания к наследству наследников следующей очереди

К наследникам одной очереди наследство переходит в равных долях (за исключением наследников, наследующих по праву представления).

ГК РФ установлены восемь очередей наследников по закону (ст. 1142–1145, 1148 ГК РФ).

В первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего. Дети наследуют на равных основаниях независимо от того рождены они в браке или вне брака. К наследованию по закону первой очереди может быть также призван ребенок, зачатый при жизни и родившийся после смерти наследодателя. Супруг наследодателя подлежит призванию к наследованию, если брак к моменту открытия наследства не был расторгнут либо признан недействительным. Родители признаются наследниками по закону, если они не лишены родительских прав либо если к моменту открытия наследства решение о лишении родительских прав было отменено и родители восстановлены в своих правах.

Внуки наследодателя и их потомки являются наследниками первой очереди по праву представления. Наследование по праву представления – это особый порядок наследования, при котором доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим потомкам и делится между ними поровну (ст. 1146 ГК РФ). Правила о наследовании по праву представления не подлежат реализации, если умерший наследник по закону был лишен наследодателем наследства или не имел бы права наследовать как недостойный.

К наследникам второй очереди ч. 1 ст. 1143 ГК РФ относит братьев и сестер наследодателя, его дедушку и бабушку, как со стороны отца, так и со стороны матери. Наследовать могут полнородные (общие отец и мать) и неполнородные (единокровные – общий отец, единоутробные – общая мать) братья и сестры. Сводные братья и сестры (дети от первых браков лиц, вступивших между собой во второй брак) могут наследовать по закону только в случае признания их нетрудоспособными иждивенцами. По праву представления наследуют дети братьев и сестер – племянники и племянницы наследодателя.

Круг наследников третьей очереди ограничивается родственниками боковой восходящей линии: к наследникам данной очереди относятся братья и сестры родителей наследодателя – дяди и тети. По праву представления могут наследовать их дети – двоюродные братья и сестры наследодателя.

В качестве наследников четвертой очереди к наследованию призываются родственники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки наследодателя; в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства – дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек.

При определении седьмой очереди наследников законодатель допускает наследование между свойственниками: к наследованию в качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Действующее законодательство не содержит определений названных понятий. В общеупотребительном смысле: отчим – это не являющийся отцом и не усыновивший наследодателя муж его матери; мачеха – не являющаяся матерью и не усыновившая наследодателя жена его отца; падчерица – неродная и неусыновленная наследодателем дочь его супруга; пасынок – неродной и неусыновленный наследодателем сын его супруга. Факт родства, вплоть до пятой степени, имеет приоритет перед рассматриваемыми отношениями свойства. Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя подлежат призванию к наследству и в том случае, если брак, на котором основываются отношения свойства, был прекращен до дня открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодателя. Если же такой брак прекращен путем его расторжения, а также признан недействительным, указанные лица к наследованию не призываются.

В отношении лиц, относящихся к четвертой, пятой, шестой и седьмой очередям, исключается наследование по праву представления. То есть дети данных лиц не могут наследовать вместо умершего родителя в той очереди, к которой относится родитель.

Самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди наследуют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя – граждане, которые не входят в круг наследников предыдущих очередей, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Специальные правила предусмотрены законом в отношении порядка и условий призвания к наследству иждивенцев наследодателя. На основании ч. 1 ст. 1148 ГК РФ граждане, относящиеся к числу наследников по закону, нетрудоспособные к моменту открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо оттого, проживали они совместно с наследодателем или нет. Иждивенцем наследодателя может быть признано лицо (вне зависимости от родственных отношений), получавшее от умершего в период не менее года до его смерти полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не являющиеся его наследниками по закону, наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

Среди наследников по закону выделяется особая группа – необходимые наследники, которые призываются к наследованию независимо от наличия и содержания завещания. Свобода завещания ограничена императивными правилами об обязательной доле в наследстве.

Статьей 1151 ГК РФ установлен порядок наследования выморочного имущества публично правовыми образованиями. Имущество умершего признается выморочным в случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования; либо никто из наследников не принял наследство; либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК).

Специфика наследования выморочного имущества

Специфика наследования выморочного имущества выражается в следующем:

  • не требуется принятия такого имущества государством (п. 1 ст. 1152);
  • не допустим отказ от наследования выморочного имущества (п. 1ст. 1157).

Недвижимое выморочное имущество (жилое помещение, земельный участок, расположенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества либо доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты) в порядке наследования по закону переходит в собственность городского или сельского поселения, муниципального района либо городского округа. Выморочные объекты недвижимости, расположенные в городах федерального значения – Москве или Санкт-Петербурге – переходят в собственность данных субъектов Российской Федерации.

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

Статья 1156 ГК РФ регламентирует особый случай возникновения права на наследство – наследственную трансмиссию, которую необходимо признать особым легальным подназначением наследника. Наследственная трансмиссия – это переход права на принятие наследства, принадлежавшего призванному к наследованию по завещанию или по закону лицу, которое умерло после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано – к его наследникам по завещанию. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Трансмиссионные наследники в части принятия не принятого умершим наследства становятся наследниками самого наследодателя, а не умершего первоначального наследника.

Необходимо особо обратить внимание, что правила о наследственной трансмиссии не подлежат применению, если наследник после открытия наследства, но до своей смерти успел принять наследство любым допускаемым законом способом. В этом случае причитающееся ему наследственное имущество включается в состав открывшегося с его смертью наследства и наследуется на общих основаниях.

Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока, установленного для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока принятия наследства возможно только по заявлению самого наследника. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает также, если имеется завещание наследодателя, в котором он подназначил другого наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства, не успев его принять.

Таким образом, установленные действующим законодательством правила наследования по закону исходят из принципа приоритетности действительной или предполагаемой воли наследодателя в определении порядка и условий правопреемства. При этом императивные нормы об обязательной доле обеспечивают реализацию социальной функции наследования.

Литература

  1. Мозолин В.П. Гражданское право, часть первая / Под ред. В.П. Мозолина, А.И. Масляева. М.: Издательство "Юристъ", 2014
  2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ в ред. от 05.05.2014 // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, N 49, ст. 4552.
  3. Храмцов К. В. Правовое регулирование наследования в РФ. Омск.: ОМГУ, 2014
  4. Наследственное право. Комментарий к ГК РФ //[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.memoriam.ru/nasledstvennoe-pravo-kommentarij-k-gk-rf-62-2
  5. Закиров Р.Ю., Гришина Я.С., Махмутова М.М. Наследственное право – М.: КНОРУС, 2014
  6. Марухно В.М. Недействительность завещания. Диссертация на степень кандидат юридических наук – Краснодар, 2011
  7. Тархов В.А. Гражданское правоотношение. – Уфа: Уфимская высшая школа МВД РФ, 2014
  8. Наследственное право: учебно-практическое пособие / Под ред.И.В. Долгановой, А.Н. Левушкина – М.: Юстицинформ, 2014
  9. Кому полагается обязательная доля в наследстве? // [Электронный ресурс] Электронный журнал Азбука права Апрель.2015 Режим доступа: http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_PBI_200245/
  10. Демичев А.А. Проблемы наследования выморочного имущества в Российской Федерации // Вестник Нижегородской академии МВД России, 2014, № 1 (25) С. 88-92